бесплатные рефераты

Множественность преступлений в современном уголовном праве

подчёркивается в п.1 ст. 41 УК России и примечаниях к ст.ст. 81 и 140 УК

России, указанием на совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-

либо преступление. Таким образом, для наличия повторности необходимо не

просто установить факт совершения лицом не менее двух преступлений, а то,

что одно из них совершено ранее, чем другое.

Понятием повторности преступлений охватываются как случаи, когда лицом

разновременно совершены два и более преступления, за которые оно ещё не

подвергалось уголовной ответственности , так и случаи совершения нового

преступного деяния после осуждения за предыдущее2 . Такая трактовка

вытекает из закона, согласно которому под повторностью понимается

совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление.

По смыслу п.1 ст.41 УК России под ранее совершившим преступление

подразумеваются как правонарушители, учинившие разновременно несколько

преступлений и ещё не привлекавшиеся к уголовной ответственности, так и

лица, которые уже были осуждены за совершённое преступление, отбывают

наказания либо отбыли его.

Трактовка понятия повторности, как случаев последовательного совершения

лицом нескольких преступлений до осуждения и после осуждения, имеет важное

предупредительное значение, так как оказывает соответствующее воздействие

на обе категории преступников ( осуждавшихся и неосуждавшихся)3 .

Наиболее спорным в теории уголовного права является вопрос о том,

какими по характеру деяниями может быть образована повторность

преступлений? Одни авторы полагают, что повторность образуется только

тождественными преступлениями. Другие указывают, что она может быть

образована тождественными преступлениями, а при прямом указании закона и

однородными. Высказано также мнение, что следует различать повторность

тождественных, однородных и разнородных преступлений. В связи с этим

возникает вопрос об определении тождественных, однородных и разнородных

деяний. Тождественными являются такие преступные деяния, которые полностью

совпадают по наиболее существенным признакам в рамках простого (без

отягчающих и смягчающих обстоятельств) состава. Это означает, что деяния

имеют одинаковые объекты посягательства, юридически одинаковые способы

посягательства, тождество формы и вины субъекта. Так, тождественными

следует считать тайное изъятие государственного имущество (кража) и такое

же хищение, совершённое тем же субъектом с применением технических средств.

Оба эти преступления совпадают по наиболее существенным юридическим

признакам. То же обстоятельство, что одно из них совершено с применением

технических средств не меняет тождества этих преступлений 1. Однородными

признаются такие преступления, у которых непосредственные объекты являются

тождественными или сходными и которые к тому же характеризуются одной

формой вины2 . Например, однородными, в соответствии с эти определение,

следует считать такие преступления, как дача взятки ( ст.170 УК) и

получение взятки (ст.168 УК). Разнородными являются преступные деяния,

различающиеся между собой по существенным юридическим признакам. Это

значит, что к разнородным преступлениям относятся все другие преступления,

которые не охватываются понятием тождественных или однородных3 .

Представляется, что повторность, как форма множественности преступных

деяний, может быть образована тождественными, однородными и разнородными

преступлениями4 .

В теории уголовного права вопрос о разновидностях повторности

преступлений решается по разному. Наиболее распространённым является

деление повторности на общую и специальную. В основание такого деления

кладется характер преступлений. Под общей повторностью понимается

совершение лицом любого нового неоднородного преступления. Общая

повторность не влияет на квалификацию преступления. Иногда она может

рассматриваться лишь как обстоятельство, отягчающее ответственность при

назначении наказания. В соответствии с п.1 ст.41 УК России суд вправе в

зависимости от характера первого преступления не признать за ним значение

отягчающего обстоятельства.

Под специальной повторностью понимается совершение лицом тождественного

или однородного преступного деяния. Специальная повторность в ряде случаев

выделяется в законе в качестве квалифицирующего признака, что влечёт за

собой квалификацию по соответствующей части статьи УК с более суровой

санкцией1 .

В зависимости от того, подвергалось ли лицо осуждению за ранее

совершённое преступление или нет, повторность преступлений может быть

подразделена на две разновидности: 1) повторность, не связанную с

осуждением за ранее совершённое деяние и 2) повторность, связанную с

осуждением за ранее совершённое деяние (рецидив). Такое деление первой

основной формы множественности преступлений на разновидности имеет

непосредственное практическое значение, ибо действующее уголовное

законодательство в ряде случаев придаёт определённое правовое значение либо

повторности преступлений, связанное с предшествующим осуждением виновного

(рецидиву), либо повторности не связанной с осуждением2 .

1)Повторность преступлений, не связанная с предшествующим осуждением

виновного и её разновидности.

Действующее уголовное законодательство позволяет выделить следующие

разновидности повторности, не соединённые с предшествующим осуждением

виновного: а) неоднократность, систематичность и совершение преступления в

виде промысла; б) реальную совокупность преступлений3 .

Рассмотрим более подробно названные разновидности повторности

преступлений.

1.1 Неоднократность преступлений.

По мнению АС.Пиголкина, термин “неоднократность” по своему значению

поглощает термин “повторность” и они относятся как целое и часть между

собой4 . Неоднократность, в отличие от повторности, как считали

А.А.Пионтковский, В.Д.Меньшагин и В.М.Чхиквадзе, предполагает совершение

преступления не во второй раз, а больше двух раз5 . Неоднократность по

мнению И.И.Горелик, следует считать, преступления совершённые лицом,

имеющим две судимости или ранее совершившим два преступления, ни одно из

которых не погашено давностью6 .

Н.П.Кучерявый под неоднократностью в буквальном смысле слова понимал

повторность (не один крат, не один раз), однако, обычно, когда говорят о

неоднократности, имеют ввиду не повторение какого-либо поступка, а

совершение его несколько раз или во всяком случае более двух раз7 .

Т.А.Караев , полагая, что неоднократность и повторность совпадающие

понятия, считал желательным в целях правильной квалификации преступных

деяний и придания содержанию статей Особенной части УК большей

согласованности вообще отказаться от употребления термина

“неоднократность”, заменить его термином “повторность”1 .

Изложенное свидетельствует об отсутствии единства в понимании термина “

неоднократность”, хотя этому понятию присущи отличительные признаки,

позволяющие отграничить его от смежных понятий.

Между неоднократностью как видом множественности преступлений и

судимостью нельзя ставить знак равенства, ибо судимость - это признак

другого вида множественности преступлений - рецидива. Понимание

неоднократности как случаев совершения нового преступления после осуждения

за первое ведет к слиянию данного понятия с рецидивом, в то время как

законодатель употребляет упомянутые понятия в одних и тех же составах,

вкладывая в них явно различное содержание. Наличие судимости исключает

возможность говорить о неоднократности как виде повторности2 .

Б.А.Куринов утверждал, что “неоднократность - это совершение лицом

однородных преступных деяний не менее двух раз. Преступления могут быть как

тождественными, так и просто однородными”. Он считал, что трактовка

неоднократности как совершения лицом не менее двух раз только тождественных

преступлений чрезмерно и неоправдано узка3 .

Неприемлемость данной трактовки неоднократности выявлял В.П.Малков на

примере квалификации получения, дачи взятки и посредничества во

взяточничестве. Некоторые суды исходили из того, что неоднократность

образует любая форма взяточничества. Признавая практику этих судов

неправильной, Пленум Верховного Суда России от 7 октября 1994 г. в

постановлении “О судебной практике по делам о взяточничестве” разъяснил ,

что неоднократное получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве

предполагает совершение одного из этих преступлений два и более раз4 . Иной

подход судов к решению указанного вопроса приводил к расширительному

толкованию понятия неоднократности5 .

Примером неоднократного совершения преступлений будет следующий случай:

Назаров, имея звание лейтенанта внутренней службы и исполняя обязанности

инспектора оперативной части (то есть будучи должностным лицом),

злоупотреблял свои служебным положением, нарушал правила внутреннего

распорядка исправительно-трудового учреждения, поддерживал отношения с

заключённым Лесовским, от которого неоднократно получал взятки за

приобретение и передачу в ИТУ спиртных напитков. Суд правильно

квалифицировал действия Назарова по ч. 2 ст.168 и ч.1 ст. 165 УК России, то

есть признал его виновным в неоднократном получении взятки и

злоупотреблении служебным положением1.

Таким образом, неоднократности как виду повторности, не соединённой с

осуждением лица за ранее совершённое преступление, присущи следующие

признаки: 1) совершение двух и более преступлений; 2) совершённые

преступления являются тождественными; 3) ни за одно из них виновное лицо не

подвергалось осуждению. Следовательно, неоднократность - это совершение

двух и более тождественных преступлений, ни одно из которых виновное лицо

не подвергалось осуждению2 .

1.2 Систематичность преступлений.

Разновидностью повторности преступлений, не связанной с осуждением

виновного, является систематичность преступных деяний. Систематичность

отличается от неоднократности по степени кратности повторяемых действий.

При неоднократности достаточно учинения деяния дважды, при систематичности

требуется установить, по крайне мере трёхкратное его совершение3 .

Такой же точки зрения придерживался Пленум Верховного Суда СССР. Так, в

своем постановлении от 26 апреля 1984 г. “О некоторых вопросах, возникших в

судебной практике при применении Указов Президиума Верховного Совета СССР

от 26 июля 1982 г. “О дальнейшем совершенствовании уголовного и

исправительно-трудового законодательства” и от 15 октября 1982 г. “О

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты”,

например, разъясняется, что систематическими нарушениями общественного

порядка следует считать такие, которые в течении установленного

испытательного срока совершались осуждённым три раза и более4 .

Само по себе установление в содеянном трёхкратного и более повторения

одного и того же преступления не всегда может свидетельствовать о

систематичности. Нельзя, например, признать наличие систематичности в

действиях виновного, если он совершает более двух раз одно и тоже

преступное деяние с большим перерывом во времени, при различных объективных

и субъективных обстоятельствах.

Систематичность может быть охарактеризована как такая разновидность

повторности преступных деяний, которая является выражением определённой

линии поведения виновного, сопряжена с известной периодичностью совершаемых

преступлений с небольшим интервалом между ними5. Примером такой

периодичности может служить дело Ч. , который в течении двух лет сорок раз

подделывал бланки рецептов на получение лекарств, содержащих наркотические

вещества, заверял их поддельным штампом госпиталя6 .

Систематичность предполагает совершение тождественных преступных

деяний. Если лицом совершаются многократно различные по характеру деяния,

то имеет место не систематичность, а совокупность преступлений.

Понятием систематичности охватывается совершение преступных деяний,

которые имели место до привлечения виновного к уголовной ответственности. В

пользу такого понимания её свидетельствует уголовное законодательство,

которое чётко разграничивает при учёте в качестве квалифицирующих признаков

отдельных составов совершение преступлений систематически от учинения

преступлений лицом, имеющим судимость.

Таким образом, под систематичностью понимаются такие случаи, когда в

течении более или менее продолжительного времени лицо совершает

тождественные преступные деяния три раза и более, если ни за одно из этих

преступлений оно не подвергалось оссуждению, а содеянное свидетельствует об

определенной отрицательной тенденции в поведении виновного1 .

1.3 Совершение преступлений в виде промысла.

Близкой к систематичности является другая форма преступного поведения,

образуемая рядом общественно опасных актов, - совершение преступлений в

виде промысла.

Для раскрытия содержания понятия промысла как определённой формы

преступной деятельности необходимо обратиться к действующему

законодательству. Совершение деяний в виде промысла предусмотрено,

например. в качестве квалифицирующего признака в ч. 4 ст. 213 УК России. В

этом составе под совершением преступления в виде промысла понимается

преступление, образуемое совокупностью тождественных, органически связанных

между собой действий, которые посягают на одну сферу охраняемых законом

общественных отношений и предусмотрены одной уголовно-правовой нормой.

Обладая с точки зрения количественных признаков общими чертами с

систематичностью, преступный промысел имеет особенности, связанные с

характером преступлений.

Законодатель, используя термин “совершение деяния в виде промысла”

применительно к преступлениям, осуществлённым для незаконного материального

обогащения, причём таким, которые приносят преступнику нетрудовой доход,

являющийся для него основным либо дополнительным источником материального

обогащения2. На это важное обстоятельство указывается в постановлении

Пленума Верховного Суда СССР от 13 декабря 1974 г. “О судебной практике по

делам о спекуляции”, где сказано, что “ под спекуляцией в виде промысла

следует понимать такую систематическую деятельность по скупке и перепродаже

товаров или иных предметов с целью наживы, которая является для виновного

основным и или дополнительным источником средств существования”3 .

Между тем следственно-судебная практика показывает, что преступная

деятельность в виде промысла осуществляется не только в целях извлечения

средств существования виновного и его семьи, но и нередко в целях

обогащения, приобретения предметов роскоши и т.п.

Следовательно, правовая характеристика преступной деятельности в виде

промысла как направленной на извлечение наживы, которая является для

виновного основным или дополнительным источником средств существования,

является неполной и неточной. Следует согласится с профессором В.В.

Сташисом, который характеризовал извлекаемую наживу при промысле не только

как основной или дополнительный источник средств существования виновного,

но и как средство систематического его обогащения1 .

В.П.Малков предлагал ч.2 п.10 постановления Пленума Верховного Суда

СССР от 13 декабря 1974 г. “О судебной практике по делам о спекуляции”

изложить в следующей редакции: “Под спекуляцией в виде промысла следует

понимать такую систематическую деятельность по скупке и перепродаже товаров

или иных предметов с целью наживы, которая является для виновного основным

или дополнительным, но существенным источником средств либо источником

систематического обогащения”.

Таким образом, под совершением преступлений в виде промысла

целесообразно понимать такую систематическую преступную деятельность с

целью извлечения наживы, которая является для виновного основным или

дополнительным, но существенным источником средств существования либо

является источником систематического обогащения.

В целях избежания разноречивого понимания промысла в теории судебной

практике было желательно дать законодательное определение этого понятия2 .

1.4 Реальная совокупность преступлений.

Реальная совокупность является разновидностью повторности не

соединённой с осуждением виновного. Она как и другие виды повторности,

характеризуется тем, что виновный различными действиями, как правило

разновременно, совершает два и более самостоятельных преступления, которые

не укладываются в рамки одного (простого или квалифицированного) состава

преступления и квалифицируются по различным статьям или частям статьи

уголовного закона. Реальную совокупность могут образовать лишь такие

преступления, каждое из которых совершено до осуждения виновного. В связи с

этим о реальной совокупности можно вести речь только тогда, когда хотя бы

по двум из входящих в совокупность преступлений не истекли сроки давности

уголовного преследования3 .

Отличительным признаком реальной совокупности преступлений от таких

видов множественности преступлений равнозначного ей порядка, как

неоднократность, систематичность или совершение преступлений в виде

промысла является та особенность, что при реальной совокупности все

самостоятельные общественно опасные деяния , учинённые виновным , не

укладываются в рамки одного состава (простого или квалифицированного),

предусмотренного уголовным законом, независимо от их однородности или

разнородности. Правы Е.А.Фролов и Р.Р.Галиакбаров, утверждавшие, что “

совокупность могут образовать как однородные, так и разнородные

преступления”1 . Однако нет единства мнений о том, могут образовать

реальную совокупность тождественные преступные деяния. Е.А.Фролов и

Р.Р.Галиакбаров считали, что не могут2 . Этой же позиции придерживается

Е.Прокопович. Он полагал, что “нет совокупности, когда лицом совершено

несколько тождественных преступлений, предусмотренных одной и той же

статьёй закона”. Например, должностное лицо в корыстных целях

систематически вносит в официальные документы заведомо ложные сведения. В

подобных случаях квалифицируется не каждое преступление в отдельности, а

содеянное в целом. Факт же неоднократного совершения таких действий не

учитывается в качестве отягчающего обстоятельства при назначении наказания3

.

Иную позицию занимал В.П. Малков, указывая, что вывод о невозможности

образования реальной совокупности тождественными преступлениями

представляется сомнительным. В качестве подтверждения он приводил следующие

примеры. Представим себе, что виновный на территории иностранного

государства учинил умышленное уничтожение государственного имущества и

скрылся на территории России, а здесь учинил такое же уничтожение

государственного имущества и был разоблачён. Бесспорно, оба преступных

деяния являются тождественными. Считать их однородными только на том

основании, что они предусмотрены в различных кодексах было бы излишним

формализмом. Однако несмотря на тождественность совершённых деяний,

квалифицироваться они должны по совокупности преступлений. Подобного рода

совокупность тождественных преступлений в судебной практике нередко

встречаются при квалификации краж государственного или коллективного, а

также индивидуального имущества, мошенничества, хулиганства и других

преступлений.

По совокупности преступлений могут быть квалифицированы тождественные

преступления, когда в первом случае виновным совершено лишь покушение на

преступление, а затем новое оконченное преступление и, наоборот. В подобных

случаях так же всё содеянное не укладывается в рамки одного ( простого или

квалифицированного) состава и поэтому для наиболее полного отражения в

юридической квалификации специфики, характера и степени общественной

опасности содеянного появляется необходимость квалифицировать совершённое

по совокупности преступления, если он первоначально при совершении

тождественного преступного деяния был одним из соучастников, а позднее

учинил такое же преступление в качестве исполнителя4 .

Представляется, что позиция В.П.Малкова по этому вопросу является

более предпочтительной . Этой же точки зрения придерживается Пленум

Верховного Суда. Так, в постановлении от 27 марта 1992 г. “О судебной

практике по делам об изнасиловании и другим половым преступлениям” Пленум

указал, что при совершении в одном случае покушения на изнасилование или

соучастие в этом преступлении, в другом - оконченного изнасилования

действия виновного по каждому из указанных преступлений должны

квалифицироваться самостоятельно1 . При этом квалификация по совокупности

преступлений не исключает необходимость квалификации второго преступного

деяния как повторного преступления, если повторность указана в качестве

квалифицирующего признака этого состава преступления.

Одним из наиболее сложных при квалификации по совокупности

преступлений является вопрос о том, будет ли налицо совокупность

преступлений, если совершённые лицом преступные действия предусмотрены

одной и той же статьёй УК, но различными статьями или пунктами этой статьи.

Ведь по буквальному смыслу ст. 42 УК России к совокупности преступлений

относятся лишь те случаи, когда лицо признано виновным в совершении двух и

более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части УК

России. О признании самостоятельного характера каждого из преступлений,

охватываемых отдельными частями (пунктами) статьи УК, свидетельствует тот

факт, что соответствующая часть (пункт) статьи содержит отдельную санкцию.

Именно эту особенность законодательной конструкции Пленум Верховного Суда

СССР считал определяющей при установлении совокупности преступлений . Так,

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 31 июля 1981 г. “О практике

назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким

приговорам” указал, что “предусмотренные законом правила назначения

наказания по совокупности преступлений применяются в случае квалификации

содеянного как по различным статьям, так и по различным статьям (пунктам)

одной и той же статьи уголовного закона, предусматривающим отдельные

составы преступлений и имеющим самостоятельные санкции2 .

Таким образом, Пленум дал распространительное толкование ст. 42 УК

России, говоря о разных статьях при определении совокупности законодатель

имел в виду различные составы преступлений3 .

Изучение судебной практики показывает, что входящие в реальную

совокупность преступные деяния по-разному характеризуются по субъективной

направленности, по способу, времени и месту их совершения , по характеру

отношения преступлений друг к другу. А это свидетельствует о том, что

различные сочетания преступлений в реальной совокупности по-разному

выражают отрицательные (антиобщественные) качества, навыки и привычки

личности преступника, его общественную опасность.

Теория уголовного права давно подметила указанные различия и выдвинула

определённые критерии деления совокупности на виды. Правильное понимание

различных случаев реальной совокупности способствует уяснения вопросов

отграничения её от сложных единичных преступлений , даёт возможность решать

процессуальные вопросы и индивидуализировать наказание виновному1 .

Вопрос о видах реальной совокупности применительно к действующему

уголовному законодательству поставлен и удачно решён А.М.Яковлевым. Он

различал два вида реальной совокупности: 1) реальную совокупность

преступлений, связанных определенным образом друг с другом; и 2) реальную

совокупность, где преступления связаны между собой только фактом совершения

их одним и тем же лицом2 .

Как показывает практика связь между преступными деяниями, входящими в

реальную совокупность первого вида, состоит в том, что одно из них

выступает в качестве условия, средства , способа совершения другого

преступления, либо одно из них является средством или способом сокрытия

другого преступления, либо они совершены по одним и тем же мотивам и т.п3 .

Подобного рода случаи реальной совокупности вызывают трудности при

отграничении их от единичных сложных преступлений. Примером такого рода

реальной совокупности будет следующий случай: Широкобоков, будучи в

нетрезвом состоянии , зашёл в квартиру незнакомых ему граждан. Увидев, что

в квартире кроме гражданки Б. никого нет, он пытался её изнасиловать,

однако этому помешала мать потерпевшей, вошедшая в квартиру. Когда

потерпевшая и её мать пытались выпроводить Широкобокова из квартиры, он

начал выражаться нецензурными словами, ударил мать потерпевшей по голове и

толкнул её на кровать, пытался ударить потерпевшую стулом, сорвал с окна

штору. Будучи выдворенным из квартиры, он выломал замок и опять ворвался в

квартиру, где продолжал выражаться нецензурными словами и ударил Б. кулаком

по голове. В следствии сильного нервного потрясения потерпевшая Б. заболела

психическим заболеванием. В действиях Широкобокова имеется реальная

совокупность преступлений, предусмотренных ст. 17,ч.3 ст.117 и ч.2 ст.206

УК России4 .

Иной характер связи между преступными деяниями имеет место в случаях

реальной совокупности второго вида. Здесь одно преступное деяние не

обусловливает другое, не связано друг с другом ни местом, ни временем

посягательства. Например, Бабий совершил грабёж индивидуального имущества ,

а через несколько дней угнал без цели хищения автомашину. Суд правильно

квалифицировал его действия по ч.1 ст. 141 и ч.1 ст. 215-3 УК России5 .

В интересах правильного отграничения единого сложного преступления от

реальной совокупности преступлений, связанных определённым образом друг с

другом, по мнению В.П.Малкова следует различать:

1.Случаи реальной совокупности, в которой одно преступное деяние

является условием или создаёт условия для совершение другого преступления.

Примером такого рода реальной совокупности могут быть случаи изготовления

огнестрельного или холодного оружия ( ст.222 УК России) и совершение разбоя

(ст. 86 или 142 УК России).

2. Случаи реальной совокупности , в которой одно преступление является

способом или средством совершения другого преступления. К такого рода

реальной совокупности относятся, например, должностной подлог и хищение

государственного или коллективного имущества.

3. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является

способом или средством сокрытия другого преступления либо средством

избежания ответственности за него. К такого рода случаям реальной

совокупности относятся хищение и обман покупателей; нарушение правил

безопасности движения, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого или

средней тяжести телесного повреждения и оставление потерпевшего в опасном

для жизни состоянии; совершение хулиганства и последующее сопротивление

работнику милиции, члену общественного формирования по охране общественного

порядка либо посягательства на их жизнь и другое.

4. Случаи реальной совокупности, в которой совершённые преступления не

находятся в соотношении условия, способа, средства совершения либо сокрытия

одного деяния другим, но характеризуется своеобразным единством времени и

места посягательства. К такой совокупности относятся случаи, например,

когда лицо совершает изнасилование, а затем открыто похищает у потерпевшей

ценности; совершает угон мотоцикла, а затем умышленно повреждает его

основные узлы и бросает.

5. Случай реальной совокупности, характеризующийся однородностью

мотивов посягательства. Поскольку эти случаи реальной совокупности

характеризуются очевидной разновременностью совершения преступлений, то

трудностей при отграничении их от сложных преступлений не встречается.

Например, лицо вначале совершило кражу индивидуального имущества, а через

месяц - разбой, направленный на завладение государственным имуществом.

Что касается случаев реальной совокупности второго вида, объединённых

лишь субъектом преступления, то их отграничение от единых сложных

преступлений не вызывает каких-либо затруднений, а поэтому выявление

специфических особенностей отдельных разновидностей совокупности лишено

практического смысла в интересующем нас аспетке1 .

Что же касается соотношения понятий реальной совокупности и

повторности, то на этот счёт существует по крайней мере три точки зрения.

С.Г.Закутский считал, что совокупность и повторность взаимоисключающие

понятия равнозначного порядка2 . Г.Тимейко полагал, что при совершении двух

и более разнородных или однородных самостоятельных преступлений всегда

одновременно возникают повторность и совокупность1 . В.Н.Кудрявцев

настаивал на том, что повторность и совокупность пересекающиеся понятия2 .

По его мнению возможна совокупность преступлений, которая не даёт

повторности. Наиболее предпочтительной является вторая точка зрения,

сторонником которой является Г.Тимейко. Реальная совокупность преступлений

и возникает-то в результате повторности учинения преступных деяний. Поэтому

не может быть такой совокупности, которая не содержит признаков повторности

преступлений, если иметь в виду реальную совокупность, а не идеальную.

Любая реальная совокупность даёт в то же время повторность преступления,

которая в одних случаях имеет значение квалифицирующего признака, а в

других - значение отягчающего обстоятельства3.

2)Повторность преступлений,связанная с предшествующим осуждением

виновного и её разновидности.

Вторым видом повторности является повторность преступлений, которая

связана с предшествующим осуждением виновного. Такая повторность является

более опасной, так как виновный совершает новое преступление после того,

как он уже предстал перед судом, получил от имени государства отрицательную

моральную оценку своему поведению и предупреждение не совершать других

преступных деяний.

В уголовном законодательстве отсутствует определение понятия рецидива

преступлений. Вместе с тем установление понятия рецидива, его обязательных

признаков имеет огромное практическое и теоретическое значение для

квалификации и назначения наказания, для организации борьбы с

преступностью, так как формы и методы предупреждения рецидивной

преступности, исправления и перевоспитания преступников-рецидивистов во

многом специфичны4 .

В юридической литературе о понятии рецидива преступлений высказывают

различные суждения. Так, по мнению М.Д. Шаргородского, “... в тех случаях,

когда преступник совершил новое преступление после осуждения и полного

отбытия наказания за первое, имеет место рецидив. Если же преступник

совершил второе преступление после осуждения, но до полного отбытия

наказания за первое , то это будет не рецидив, а совокупность наказаний5 .

А.А.Пиотковский считал, что уголовным рецидивом может быть признано только

повторное преступление, которое было совершено виновным уже после отбытия

наказания, назначенного ему по приговору суда за ранее совершённое

преступление6 .

Под рецидивом , по мнению А.С. Шляпочникова, следует понимать

повторное совершение преступления лицом, отбывающим или отбывшим меру

наказания за предыдущее преступление1 . Как полагали А.М.Яковлев и

В.Н.Кудрявцев и другие учёные, в основу определения понятия рецидива должен

браться признак судимости виновного за ранее совершённое им преступление, а

отбытие наказания по предыдущему приговору не обязательно2 .

Ряд учёных криминалистов рассматривали рецидив как вид множественности

преступлений в уголовном праве и понимали под ним совершение нового

преступления лицом после того, как оно уже было осуждено за предыдущее3 ,

либо совершение нового преступления при наличии судимости за ранее

совершённое преступление4 .

Анализ законодательства и высказанных точек зрения о понятии рецидива

преступлений даёт основание для формулирования обязательных признаков

рецидива в уголовном праве.

Рецидив - термин латинский, означает “возвращающийся”. Толковый

словарь русского языка объясняет этот термин как возобновление,

возвращение, повторение чего-нибудь (обычно не желательного), например

преступлений.

Одним из обязательных признаков рецидива является повторность

совершения преступления. Повторное преступление может быть по форме вины

как совпадающим, так и не совпадающим с предыдущим преступлением. Для

наличия рецидива не имеет значения ни тяжесть, ни характер совершённых

преступлений, ни вид, ни размер наказания.

Совпадение форм вины имеет значение для квалификации содеянного и

решения вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом. Это случаи,

когда наступление определённых правовых последствий закон связывает с

умышленной формой вины, когда между первым и последующими преступлениями,

совершёнными данным субъектом, имеется определённая связь,

свидетельствующая о продолжении прежнего антиобщественного поведения со

стороны конкретного субъекта, несмотря на отбытое (отбываемое) наказание.

Несовпадение форм вины при рецидиве преступлений не оказывает влияния на

квалификацию содеянного, но может повлиять на вид и размер наказания, на

режим отбывания наказания в исправительно-трудовом учреждении, если за

последующее преступление, как и за предыдущее, назначается наказание в виде

лишения свободы.

Рецидив, как и иные разновидности повторности преступлений, могут

образовать тождественные, однородные и разнородные преступления. В то же

время между рецидивом и другими видами повторности имеется существенное

различие. Это различие обусловлено тем, что лицо совершает новое

(повторное) преступление после того, как оно уже было осуждено за ранее

совершённое. Таким образом, следующим обязательным признаком рецидива

является совершение повторного преступления лицом, ранее судимым за

совершение предшествующего преступления1 .

По вопросу о времени возникновения судимости высказаны различные

мнения: А.Ф.Зелинский исходил из того, что лицо считается судимым со

времени вступления приговора в законную силу2 , В.В.Ераскин и Л.Ф.Помчалов

придерживались мнения, что лицо считается судимым со времени провозглашения

обвинительного приговора3 .

В целях единообразного понимания и применения законодательства в

судебной практике Пленум Верховного Суда России в постановлении от 12

октября 1989 г. “О выполнении судами России законодательства и руководящих

постановлений Пленума Верховного Суда России, направленных на борьбу с

рецидивной преступностью”, разъяснил, что под ранее осуждавшимся к лишению

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 РЕФЕРАТЫ